Immaterialrettstrollet fortsetter oppsummeringen av
immaterialrettsåret 2019 med en gjennomgang av markedsføringsretten (se også våre oppsummeringer av opphavsrett,, kjennetegnsrett, designrett og patentrett). Her
gjennomgår vi et utvalg av fjorårets avgjørelser. Vi gir et tilbakeblikk
på et representativt utvalg av norsk domstolspraksis, saker fra Næringslivets
Konkurranseutvalg (NKU), lovforslag og andre begivenheter fra året som gikk.
Nytt på
lovgivningsfronten:
Justis- og beredskapsdepartementet la 18. oktober frem
forslag om lov om vern av forretningshemmeligheter (Prop. 5 LS 2019-2020). Lovforslaget
er tidligere
omtalt av her. Loven er nå ferdigbehandlet og sanksjonert i
statsråd, men har foreløpig ikke trådt
i kraft.
Norsk domstolspraksis
fra året som har gått:
Kilde: Patentstyret |
Vi begynte året med Bank Norwegian-saken.
Saken ble nevnt i årsoppsummeringen i fjor, men har gjort seg fortjent til en
kort omtale også i årets oppsummering. Spørsmålet i saken var om Norwegians
kjøp av Ikano, Monobank og Komplett Banks kjennetegn som såkalte
"adwords" var i strid med god forretningsskikk etter
markedsføringsloven § 25, noe tingretten fant at ikke var tilfellet. Tingretten
gikk altså motsatt vei av NKU, som i flere
saker har konkludert med at slik bruk er i strid med § 25.
NKU opprettholdt sitt opprinnelige syn så sent som i mars 2019, i sak mellom Norgesgjerdet AS og Vindex AS mot Kystgjerdet AS. NKU pekte på at dommen fra Asker og Bærum tingrett var anket, og dermed ikke rettskraftig. Det var i saken også andre forhold som understøttet brudd på markedsføringsloven, herunder hadde innklagde, Kystgjerdet, også hadde brukt et slagord i sine annonser som lå så nærme klagernes slagord at det ble ansett som "unødvendig innpåslitent". NKU var imidlertid helt tydelige på at de fortsatt var av den oppfatning at generalklausulen favner videre enn varemerkets funksjon i varemerkerettslig forstand, og fastholdt derfor sitt syn om at slik bruk av andres varemerke som søkeord var i strid med § 25.
NKU opprettholdt sitt opprinnelige syn så sent som i mars 2019, i sak mellom Norgesgjerdet AS og Vindex AS mot Kystgjerdet AS. NKU pekte på at dommen fra Asker og Bærum tingrett var anket, og dermed ikke rettskraftig. Det var i saken også andre forhold som understøttet brudd på markedsføringsloven, herunder hadde innklagde, Kystgjerdet, også hadde brukt et slagord i sine annonser som lå så nærme klagernes slagord at det ble ansett som "unødvendig innpåslitent". NKU var imidlertid helt tydelige på at de fortsatt var av den oppfatning at generalklausulen favner videre enn varemerkets funksjon i varemerkerettslig forstand, og fastholdt derfor sitt syn om at slik bruk av andres varemerke som søkeord var i strid med § 25.
Tingretten tok på sin side utgangspunkt i at generalklausulen i § 25 kan supplere "de egentlige immaterialrettslovene", men pekte blant annet på at
varemerkelovgivningen i stor utstrekning tillater slik bruk av konkurrenters
kjennetegn som "adword". Tingretten fant verken forvekslingsfare,
eller at praksisen på noen annen måte var illojal eller subjektivt
klanderverdig. Saken er anket og ankeforhandling var i utgangspunktet berammet til slutten av mars. En mer utførlig omtale av Bank Norwegian-saken finner du her.
I mars og april fikk vi også den endelige avslutningen på to
saker som har versert for norske domstoler i lang tid: I mars fikk sagaen om "Il Tempo Extra Gigante" sin
endelige avslutning, da Høyesterett forkastet Caprino Filmcenters anke over
Eidsivating lagmannsretts dom om de markedsføringsrettslige og
kontraktsrettslige sidene av saken om berg-og-dalbanen "Il Tempo Extra
Gigante". Dette innebærer at saken mellom Caprino Filmcenter og
Hunderfossen familiepark og Aukruststiftelsen endelig er avsluttet.
Den endrede etiketten - Jalla JALLAXXXXXX Foto: O. Mathiesen |
For spørsmålet om inngrep i Coca Colas varemerke, fant
tingretten at det var nærliggende å anta at JALLA-elementet ville bli oppfattet
som en humoristisk beskrivelse av produktet som uekte vare, mens
SPRITE-elementet som en angivelse av produktet som sitronbrus. Når det i
tillegg var full vareslagslikhet mellom de to merkene, fant retten at risikoen
for assosiasjon var tilstede. I og med at det dreide seg om et sterkt
innarbeidet varemerke, fant retten videre at O. Mathiesens bruk var en urimelig
utnyttelse av SPRITE-merkets goodwill. Tingretten pekte også på at O.
Mathiesens bruk kunne skade SPRITE-merkets særpreg, fordi det var naturlig å
oppfatte bruken av SPRITE i navnet JALLASPRITE som en generisk betegnelse for
sitronbrus.
Tingretten var videre enig med lagmannsrettens vurdering i
forføyningssaken, og fant at O. Mathiesens etterfølgende bruk av JALLAXXXXXX var i strid med
god forretningsskikk etter markedsføringsloven § 25. Retten fant det
sannsynliggjort at navnet ble valgt for å opprettholde assosiasjonen til SPRITE
og signalisere at O. Mathiesen var utsatt for sensur av den større aktøren, Coca Cola. Som tidligere instanser, la tingretten tilsynelatende også stor vekt på
det tingretten anså som medvirkning fra O. Mathiesen til medieomtalen av saken
– begrunnet i de lojalitetshensyn som ligger til grunn for markedsføringsloven
§ 25.
Kilde: Patentstyret
|
I mars avsa Oslo tingrett dom i saken mellom Olav Thon
og Madriku AS. Saken gjaldt sistnevntes bruk av navnet "Stortorvet
Gjestgiveri" på sin Hamar-restaurant. Dette mente Olav Thon stred mot hans
kombinerte merke for Stortorvet Gjæstgiveri,
alternativt mot markedsføringsloven § 25. Olav Thon eier restauranten
"Stortorvet Gjæstgiveri" som skal ha eksistert i Oslo i flere hundre
år, mens Stortorvet Gjestgiveri på Hamar skal ha åpnet i 2015.
Kilde: Patentstyret |
Oslo tingrett kom frem til at varemerket ikke ga vern for
selve navnet, som ble ansett som beskrivende. Tingretten fant at Olav Thon
heller ikke hadde noen innarbeidet rett til navnet. Tingretten ment imidlertid
at bruken av navnet Stortorvet Gjestgiveri var i strid med god
forretningsskikk. Det ble vist til at aldersforskjellen på partenes
restaurantdrift under de omstridte navnene var over 100 år, og at Olav Thon
over 40 år hadde lagt ned et betydelig arbeid i å holde bygget og restaurantene
i hevd. Innehaver i Madriku, Erik Jacobsen, erkjente videre at han kjente til
Stortorvet Gjæstgiveri når han valgte navn til sin restaurant på Hamar – og
tingretten anså på denne bakgrunn navnevalget som illojalt. Stedsangivelsen i
logoen for Stortorvet Gjestgiveri var ikke tilstrekkelig til å gå klar av § 25.
Retten mente det kunne oppfattes som en beskrivelse av en filial av
restauranten i Oslo, og det hadde også vært flere tilfeller av faktisk
forveksling.
Olav Thon krevde rimelig lisensavgift fastsatt til 5 %, jf.
markedsføringsloven § 48b første ledd bokstav a. Han hadde imidlertid ikke ført
tilstrekkelig bevis for hvilket nivå lisensavgifter ligger på i
restaurantbransjen, og tingretten falt derfor ned på en skjønnsmessig sum på
NOK 75 000, dvs. 25 000 per år navnet hadde blitt brukt. Erik Jacobsen som
eneaksjonær, daglig leder og styreleder i Madriku, ble holdt solidarisk
ansvarlig for summen. Saken er anket og var i utgangspunktet berammet til slutten av mars.
Neste sak ut er saken mellom Jeanette Karsten Arkdeko AB og Scoop AS fra juni.
Saken gjelder i all hovedsak opphavsrettslig vern, men markedsføringsloven § 30
var også anført. Lagmannsretten kom til at "InsideOut"-produktene til
Jeanette Karsten Arkdeko hadde opphavsrettslig vern og at dette var krenket ved
saksøkte Scoops "Alice"-serie – men fant at det ikke var
sannsynliggjort noe tap, og tilkjente ikke erstatning.
Jeanette Karsten hadde også anført brudd på markedsføringsloven
§ 30 - og krevd erstatning også i medhold av
den bestemmelsen – men dommen inneholder ingen nærmere vurdering av om det
foreligger overtredelse av markedsføringsloven § 30 eller noen vurdering av
erstatningsansvar etter markedsføringsloven § 48 b. Lagmannsretten nøyer seg
med å vise til at vurderingen av økonomisk tap blir den samme for de øvrige
grunnlag for erstatning som er gjort gjeldende. Markedsføringsloven § 48 b
åpner imidlertid for vederlag uavhengig av økonomisk tap. Saksøker hadde
riktignok vist til økonomisk tap i forbindelse med anførslene knyttet til
erstatning etter markedsføringsloven, men det kan likevel stilles spørsmålstegn
ved at bestemmelsen overhodet ikke er vurdert av lagmannsretten. Saken er
tidligere omtalt av Kristina Stenvik for IP-trollet her.
Camelbacks "Better Bottle" (til venstre) og Handelkompaniets "Texas-flaske" |
Handelskompaniet anførte at det faktum at "Better
Bottle" ikke lenger ble produsert, utelukket forvekslingsfare. CamelBak
kunne imidlertid dokumentere flaskene ble solgt i annenhåndsmarkedet.
Lagmannsretten fant at så lenge flaskene var godt kjent i omsetningskretsen –
noe som ble understøttet av salg i annenhåndsmarkedet – ville det kunne
foreligge forvekslingsfare. Lagmannsretten støttet seg her også på det faktum at
flaskene var nær identiske, samt at flaskene enkeltvis hadde begrenset verdi og
at kundekretsen hadde begrenset profesjonalitet og bevissthet. Lagmannsretten
fant at derfor at det forelå en rettsstridig etterligning, og det var grunnlag
for midlertidig forføyning.
Monsters (til venstre) og Manimals bokser for energidrikk |
Retten kunne heller ikke
se at det var elementer ved Manimals handlinger som ikke var fanget opp av den
helhetsvurderingen som allerede var foretatt under § 30, og kom derfor til at
handlingen heller ikke utgjorde et brudd på markedsføringsloven § 25.
Vi går videre til en sak fra Kristiansand tingrett. Parter i
saken
var Umoe Mandal AS mot Esna AS, Skomeldal og Halvorsen. To
ansatte i Umoe Mandal sa opp sine stillinger og startet anført konkurrerende
virksomhet i Esna. Saken gjaldt påstått overtredelse av mfl. §§ 25, 26, 28 og
30. Det ble anført at de to tidligere ansatte rettsstridig hadde utnyttet
forretningshemmeligheter knyttet til såkalte «SES-skip», samt foretatt en ulovlig
etterlikning av disse.
Avgjørelsen inneholder innledningsvis en interessant redegjørelse
om rettslig interesse knyttet til om retten kunne avsi fastsettelsesdom for at
de saksøkte hadde brutt markedsføringsloven § 25, § 26, § 28 og § 30:
«Det er imidlertid vanskelig å se at en ren fastsettelsesdom for brudd på de aktuelle bestemmelsene vil få praktiske konsekvenser av noen særlig betydning for Umoe. Umoe oppnår sine ønskede rettslige konsekvenser dersom man får medhold i påstandene om forbud mot videre salg og markedsføring av Tern, samt i erstatningskravet. Ved siden av dette har Umoe ikke anført at fastsettelsesdom vil få noen betydning, utover den signaleffekten en slik dom vil sende til markedet ved å konstatere at Umoes produkt er å anse for originalen, mens ESNAs er en kopi. Retten kan ikke se at denne signaleffekten kan veie særlig tungt, særlig ettersom en eventuell konstatering av brudd på bestemmelsene i markedsføringsloven uansett vil fremgå av premissene som grunnlag for erstatnings- og forbudskravet.»
Retten kom derfor til at Umoe ikke hadde et reelt behov til
å få avgjort kravene gjennom en fastsettelsesdom. Avgjørelsen underbygger viktigheten av å reise sak når krenkelsen er aktuell og pågående, dersom påstanden er et krav om fastsettelsesdom for brudd på mfl. Likevel måtte retten ta
stilling til hvorvidt det var brudd på markedsføringsloven, da dette utgjorde
grunnlaget for erstatningskravet og kravet om forbudsdom.
Retten kom til at det ikke forelå en krenkelse av
markedsføringslovens bestemmelser, hverken hva gjaldt utnyttelse av
bedriftshemmeligheter eller etterligning. Når det gjaldt etterligning var det
av betydning at produktet kombinerer kjente løsninger, hvilket hever terskelen
for å konkludere med urimelighet. Det ble lagt vekt på hensynet til fri
konkurranse og det samfunnsmessig fornuftige i at næringsdrivende bygger videre
på kjente løsninger.
Lysmast fra Nystrøm Design AS.
Kilde: NKU.
|
Videre tar vi for oss en sak fra Sunnmøre tingrett mellom Nystrøm
Design AS og Vik Ørsta AS. Spørsmålet var om Vik Ørsta AS hadde
etterlignet Nystrøm Design AS' sokler og pynteringer for lysmaster og
lysarmaturer. Saken har tidligere vært hos NKU, og er omtalt i markedsføringsrettsåret
2018. NKU fant at det forelå etterligning, men ingen forvekslingsfare; Det
var ikke forbipasserende sin mulige forvirring som var avgjørende, men
profesjonelle innkjøpere i kjøpssituasjonen, og det var ikke sannsynlig at en
profesjonell innkjøper ville ta feil. Markedsføringsloven § 25 var imidlertid
overtrådt da Vik Ørsta hadde etterlignet mottatte tegninger og "i
stillhet" igangsatte egen produksjon av tilsvarende produkter.
Saken for
tingretten gjaldt kun spørsmålet om brudd på markedsføringsloven § 25. Tingretten
kom til at det ikke var sannsynliggjort at Vik Ørsta brukte Nystrøm Designs tegning
som mal for egen produktutvikling og pynteringer. Til støtte for dette ble det
vist til at hovedformen på pyntesoklene og pynteringene gir seg selv på grunn
av produktets funksjon.
Spørsmålet ble derfor om Vik Ørsta ved dekoreringen av
produktet hadde oppfylt sin variasjonsplikt. Retten fant at Vik Ørsta sin
pyntesokkel og pynteringer var mykere i formen enn Nystrøm Design sin pyntesokkel
og pynteringer. Retten var dermed enig med NKU i at det ikke forelå forvekslingsfare, og videre at variasjonsplikten var oppfylt. I motsetning til NKU kom tingretten til at
det ikke hadde forekommet en slik forutgående kontakt mellom partene slik at
det kunne sies å ha oppstått et tillitsforhold eller et samarbeid. Det ble lagt
vekt på at begge parter var profesjonelle innenfor sitt område, og at begge
parter i verste fall hadde vært noe uryddige i sin kontakt med den andre. Retten kom til at det ikke forelå brudd på
markedsføringsloven § 25.
Et utvalg av saker fra NKU
Technogyms SKILLMILL (til venstre)
og BodyGyms "AirRunner"
|
Liten
norsk familiebedrift vant over netthandelgigant i plagiatsak, skrev DN om
sak 5/2019. Saken var mellom Levangerbedriften Easygrow AS og Nordens største nettbutikk
innen babyprodukter, Jollyroom AB. Saken gjaldt om markedsføring og salg av
vognpose var i strid med markedsføringslovens § 30, eller for øvrig ulovlig
etter generalklausulen i markedsføringsloven § 25. NKU kom til at til at innklagedes
vognpose både hva gjaldt det anvendte flettemønster, fasong, materialer og
utførelse for øvrig med plassering av tverrgående sømlinjer, halvmåneformen i
puten og glidelåslukningen var til forveksling lik klagers vognpose. Alle disse
elementene var ettergjort ut over det som var nødvendig for at vognposen kunne fylle sin funksjon. Det ble også vektlagt at Jollyroom tidligere har forhandlet
Easygrows produkt, og derfor måtte ha kjent til vognposen. Det ble likevel presisert av NKU at dette ikke
medførte at det forelå et nært forhold mellom partene, da Jollyroom forhandler
en rekke produkter av denne typen fra ulike leverandører. NKU la også vekt på at
Jollyroom hadde kjøpt Easygrows varemerke som betalt søkeord og at det trolig var
innklagedes strategi å etterligne klagers produkter. Det var anført at dette også hadde skjedd ved andre anledninger.
Kilde: NKU
|
Sak
7/2019 var mellom klager Funksjonell Mat AS og innklagede Fjordbox AS.
Spørsmålet var om innklagedes emballasje for produktet SUKKR Gull var en
ulovlig etterlikning av klagers Sukrin Gold i strid med markedsføringsloven §
30 eller § 25. NKU kom til at forskjellene mellom Sukrin gold og SUKKR GULL var
mer fremtredende enn likhetene, og at likheten i stor grad kunnen tilskrives
bruken av sort farge som grunnfarge på emballasjen. Kjennetegnsbruken av henholdsvis
SUKKR og Sukrin var også noe som bidro til å adskille emballasjene.
Innklagede hadde vært tro mot sin designlinje, da SUKKR GULL hadde likt
design som den øvrige produktlinjen. NKU kom derfor til at til tross for at fargevalg
og en del elementer var likeartede, var helhetsinntrykket av produktene forskjellig.
Det var derfor ikke en krenkelse av mfl. § 30 eller § 25.
I sak
8/2019 hadde Extra Leker AS klaget inn Coop Norge SA med påstand om brudd på mfl. §§
30 og 25 for etterligning av Extra lekers slagord «EXTRA STORT UTVALG – EXTRA
LAVE PRISER». Coop benytter slagordet «EXTRA STORT UTVALG TIL EXTRA LAVE PRISER». NKU uttalte at slagordet er
beskrivende for en lavprisbutikk med bredt utvalg, og at Extra Leker ikke har
dokumentert at de har innarbeidet slagordet på en slik måte at det har fått en
goodwill i markedet som utnyttes på en urimelig eller illojal måte gjennom
etterlikningen. Videre ble det vektlagt at Coop har benyttet slagordet i 4,5 år før
Extra Leker reagerte. I den utstrekning det er knyttet en goodwill til
slagordet, kan det per i dag vel så gjerne gjelde for Coops egen innarbeidelse.
Det kunne derfor ikke anses som en urimelig utnyttelse av en annens innsats
eller resultater å fortsette å anvende det slagord som allerede er benyttet i
4,5 år. NKU kom til at bruk av slagordet ikke var i strid med mfl. § 30 eller
25.
Det har også
vært nyhetssaker knyttet til markedsføringsloven, uten at sakene har vært behandlet
i domstolene. Kommunikasjonsbyrået Vy vurderte søksmål mot NSB fordi de mente at NSBs registrering av VY som varemerke strider mot god forretningsskikk, begrunnet i at det ville føre til en klar svekkelse av Vy Communications varemerke og identitet. I desember ble det imidlertid kjent at partene hadde inngått forlik i saken.
DNBs kvinnekampanje #huninvesterer er blitt anklaget
for brudd
på markedsføringsloven for å ha kopiert navn og deler av konseptet SHE
Invests til gründer Heidi Aven i SHE Community AS.
I en kampanje fra PepsiCo og Ringnes ble det presentert resultater fra en smakstest som angivelig er utført som en blindtest. Testen viste at to av tre velger Pepsi Max fremfor CocaCola. Forbrukertilsynet var imidlertid ikke overbevist og mente at kampanjen kunne være villedende og derfor i strid med markedsføringsloven.
En av artikkelforfatterne, Kaja Skille Hestnes, er ansatt i SANDS Advokatfirma DA, som representerer SHE Community AS i saken mot DNB. Julius Berg Kaasin representerte videre Monster i saken mot Manimal. Øvrige immaterialrettstroll som har vært involvert i de gjennomgåtte sakene har ikke medvirket til denne oppsummeringen.
Kaja Skille Hestnes og Kristine Juell Johnsen
Kaja Skille Hestnes og Kristine Juell Johnsen
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar